• 即将到期的商标,是选择续展还是重新申请?

    根据我国《商标法》第四十条规定:注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。随着商标量越来越大,越来越多的商标也进入了即将续展的行列,对于“续展还是重新申请”,很多持有人犹豫不决。那么,针对快要到期的商标,是选择续展好还是重新申请好呢?下面我们就一起来分析下两者在不同维度的利弊,大家可根据自身情况进行抉择:1、周期对比续展:商标续展只是审查主体资格的形式要件,不需要进行实质审查阶段,就可以延长商标专用权十年,一般六个月左右就可以拿到续展证明。重新申请:需要经过形式审查、实质审查、商标公告期等过程。整个周期一般需要十二个月左右,如果遇到商标驳回、商标异议等程序注册周期还将延长。2、风险对比续展:商标续展只需要审查主体资格的要件,不会被提出无效宣告。所以通过率很高。重新申请:现在的审查标准更为严格,重新注册即便是完全相同的名字也不一定能够再次注册下来,而即将过期的商标也将因未续展而被注销,将得不偿失。3、成本对比虽然,商标续展程序所需费用比注册成本高,但是商标是不断增值的。一个商标经过10年的使用与宣传,其价值是不断增加的,相对商标本身的价值而言,办理续展所需的费用并不算高。并且,如果更换其他名字注册,推广宣传费用相较于之前的名字也会更高。通过上述介绍,不难看出进行商标续展的优势会更大一些,当然,持有人也可根据自身发展需要,作出“组合”方案。比如可选择“主商标”续展,“防御商标、联合商标”重新申请等。

    知产课堂 2021-07-01
  • “南翔”小笼商标案一审落槌,浦东法院判决被告赔偿234.2万

    南翔小笼包南翔小笼,是上海的标志性小吃,深受大众喜爱。然而为很多食客所不知的是,沪上其实有两家“中华老字号”同时持有“南翔”商标:一家主营餐饮服务,一家主营速冻商品。不过,当主营速冻食品的一方也开始以“南翔”名义授权他人开设餐饮店之后,二者长期共存、彼此泾渭分明的平衡就此打破。为此,上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司(下称老城隍庙公司)、上海豫园南翔馒头店有限公司(下称南翔馒头公司)以商标侵权及不正当竞争为由,将上海南翔食品股份有限公司(下称南翔食品公司)、上海南翔餐饮管理有限公司(下称南翔餐饮公司)、上海市浦东新区北蔡镇润泽小笼店(下称润泽小笼店)以及其实际经营者向某某,共同起诉至法院。2021年4月22日下午,上海市浦东新区人民法院(下称上海浦东法院)经审理后对本案作出一审判决:四被告立即停止商标侵权,南翔食品公司、南翔餐饮公司共同赔偿两原告经济损失及维权合理开支共计234.2万元,同时刊登声明、消除影响。两家“中华老字号”因“南翔”商标起纠纷两原告诉称,老城隍庙公司系第772405号“南翔”服务商标权利人,核定使用于第43类“餐馆”。老城隍庙公司系南翔馒头公司的唯一股东。2019年,通过签订《商标使用合同》,南翔馒头公司获得该商标授权使用许可。长期以来,“南翔”品牌的知名度不断扩大,并获得“中华老字号”等荣誉。2019年,两原告发现,南翔食品公司、南翔餐饮公司涉嫌超出其商标核定使用范围,开展餐饮加盟业务。润泽小笼店就是其中一家加盟门店,向某某为该店铺的实际经营者。被告在餐馆门店经营中,将“南翔”“南翔小笼”标识用于店招、店内装潢、海报、餐具等物品上。原告认为,此举侵害其服务商标专用权,并构成擅自使用其有一定影响的服务名称。同时,被告在招商加盟宣传中使用“始创清朝同治十年”“百年南翔”等字样的行为,亦构成虚假宣传。故两原告要求四被告立即停止侵权,被告南翔食品公司、南翔餐饮公司刊登声明、消除影响并赔偿原告经济损失及维权合理开支300万元。四被告辩称,不同意原告的全部诉讼请求。南翔食品公司系第260205号“南翔”商品商标的权利人,核定使用于第30类“小笼包、云吞”等商品上。该商标于2011年获评“中华老字号”。南翔餐饮公司经南翔食品公司授权使用“南翔”商标,且两公司对“南翔”亦享有企业字号权。此外,店铺悬挂“南翔”字样意在向消费者明示加盟店铺系南翔镇企业,其对外宣传内容亦属真实,不构成虚假宣传。判赔234.2万!法院认定被告行为构成商标侵权上海浦东法院经审理认为,原告所持有的服务商标与被告所持有的商品商标是两个不同的商标类别。通常,商品商标用于识别商品提供者,直接标注于有形实物商品上,而服务商标用于识别服务提供者,基于服务的无形性特点,其往往附着于与服务相关的场所招牌、工具等物品上。本案中,被告将与原告商标构成相同、近似的“南翔”“南翔小笼”标识突出使用于餐饮服务的店招、服务工具等有形物品以及餐饮加盟的招商中,超出了指示其自身商品来源的必要范围,并产生标识服务来源的效果。被告在明知原告服务商标具有较高知名度的前提下,仍逾越权利边界,导致混淆误认,构成对原告服务商标专用权的侵害。法院同时认为,服务名称获得的商誉与注册商标承载的商誉密不可分,故在《商标法》给予保护的领域,《反不正当竞争法》不再重合保护。同时,原、被告享有权利的商标长期共存,均获评“中华老字号”等荣誉,对“南翔”品牌的良好商誉亦都有贡献,相应的市场格局与法律秩序已经形成并为公众认可和接受。因此,考虑到双方主体的形成和发展史、“南翔”商标的共存现状,亦不宜再将被告行为认定为虚假宣传的不正当竞争。除停止侵权并刊登声明、消除影响外,南翔食品公司、南翔餐饮公司还需承担赔偿责任。关于赔偿金额的确定,法院基于涉案特许经营项目的加盟店数量、造成的侵权后果等因素,酌定两公司赔偿两原告经济损失200万元及维权合理开支34.2万元。法官说法审理涉老字号案件应平衡各方利益关系本案审判长、二级高级法官金民珍表示,法院在审理类似涉老字号的案件中,既要给予老字号企业充分的法律保护,又要尊重其历史传承与时代背景,在严格保护的同时平衡好其中的利益关系。因此,本案依据“禁止混同原则”对被告逾越“南翔”商标不同类别的权利边界、不规范使用其商标的行为依法认定构成商标侵权,但对于其与历史渊源相关的宣传行为,认定不构成虚假宣传的不正当竞争。以此引导双方珍惜并共同维护该商标的良好形象及声誉,恪守各自商标类别的权利边界,避免公众产生混淆,从而实现公平竞争、共同发展。▲案件主审法官袁田接受媒体采访

    默认栏目 2021-06-30
  • 知识产权的价值重在运用

    在全球化背景下,实施知识产权战略成为国家经济社会发展的重要保障,知识产权则更多地成为国家、企业在国际市场上参与竞争的工具。在中国加入世界知识产权组织(WIPO)41年之际,再次聚焦知识产权战略可谓恰逢其时。1.成果 积极进展共同见证 中国作为世界知识产权组织第90个成员国,知识产权保护制度建设起步较晚,但在这一领域的积极进展有目共睹。 近10年来,中国的国际专利申请量以年均22.3%的速度增长。我国知识产权战略着眼激励创新、加强保护、有效运用、科学管理,创新方面进步较大,国际专利申请数量不断增长,中国堪称“专利大国”。 中国知识产权战略实施以来,成绩斐然,法律监管与专项行动的落实,营造了利于知识产权保护的“绿色环境”。可以说,中国知识产权战略为全球视野下知识产权维护之路作了坚实铺垫。2.困局 “保护”有余“运用”不足 目前,我国知识产权战略偏重保护层面,对运用及其过程中的管理重视却不够。与发达国家相比,我国知识产权的保护水平甚至还略高,创新质量可能有差距,但最大差距在运用上。以专利为主的知识产权,作为无形资产,其使用效果如何,并无客观标准。 据统计,目前,发展中国家只拥有不到10%的世界专利,而发达国家却拥有90%的专利。在知识产权问题上,我们不应被西方发达国家及其跨国公司牵着鼻子走,西方国家指责我国保护知识产权不力,目的是把我们置于道德被告席上。过于强调保护,可能干扰对自身知识产权政策的思考。3.方向 市场竞争下的利益制衡 知识产权是一种市场力量,而非抽象的道德权利。市场主体为自身利益获取、运用和维护知识产权,同时也应承担包括维权在内的相关费用和风险。注重运用,则要从市场经济角度重新审视知识产权创造、保护和管理。通过技术创新、知名品牌的树立和文学艺术作品的繁荣创作,建设创新型国家,促进社会可持续发展。 政府的职责在于创造良好市场环境,考虑如何让企业有创新积极性、尊重他人的知识产权、充分运用自己的知识产权,利用品牌优势投身国内、国际市场。

    知产课堂 2021-06-30
  • 有了营业执照,为什么还要注册商标?

    有很多企业老板们觉得,自己已经有营业执照了,至少在目前来说,商标和我没有太大关系。但实际上,这是一个错误的想法,营业执照的确很重要,但商标注册也同样重要。营业执照是工商行政管理机关发给工商企业、个体经营者的准许从事某项生产经营活动的凭证,其格式由国家市场监督管理总局统一规定。商标就是我们通俗意义上说的“牌子”、“品牌”,消费者认可了你的产品,记住了你的牌子,也就产生了商标的价值。商标专用权和企业名称是两种不同的权利,由不同的法律法规来规范,营业执照是在当地工商部门申请,只要在当地没有重复的就可以批准。而商标是全国统一审查,一经注册,全国都享有专用权。商标权明显更大一些,二者完全不能等价,性质也完全不同。因此,商标注册和营业执照缺一不可。商标和营业执照的区别:1、登记注册的法律依据不同商标是依照商标法的规定进行注册,而企业名称则依照公司法、外商投资企业法、中外合资企业法等法律、行政法规进行登记。2、取得方式不同在我国,一般商品的商标采取自愿注册原则,即注册的商标享有专用权,未注册的仍可使用,但不享有专用权;而对企业名称,未经核准登记的名称不准使用,也就不享有名称权。3、权利特征和内容不同商标权可以自身使用,也可以许可给他人使用,但企业名称权一般不允许单独转让或者许可他人使用。需要注意的是,某些企业将他人的中文商标作为企业名称的一部分进行登记,对此我国法律目前没有明确禁止,但如果将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,仍然构成侵权商标权。公司成立之后本来就是通过产品或服务进行经营盈利的,如果企业的产品或服务命名受到直接的冲击,对企业的产品或服务、直接盈利运营的产品是一个直接的打击。因此,商标注册有以下好处:1.便于消费者认牌购物。2.商标注册人拥有商标专用权, 受法律保护。3.通过商标注册,可以创立品牌,抢先占领市场。4.商标是一种无形资产,可对其价值进行评估。5.商标可以通过转让,许可给他人使用,或质押来转换实现其价值。6.商标还是办理质检、卫检、条码等的必备条件。7.地方各级工商局通过对商标的管理来监督商品和服务的质量。综上所述,营业执照和商标的作用不同,虽然有联系,但各司其职,商标一旦注册成功,就在全国范围内拥有专有权,不注册,使用多年的商标被他人成功注册后,就成为侵权人,商标将遭受巨大损失。

    知产课堂 2021-06-28
  • 为什么你的商标需要做变更?

    在生活中有不少企业怕花钱、怕费事、嫌麻烦,在企业名称、地址发生变更时,忽视了依法办理商标变更手续的工作,酿成了“大祸”后,脑袋里还有一万个问号,为什么会这样子?比如下面这家公司:A公司的商标临近续展时间,委托代理机构办理续展,经代理机构查询后发现该商标已经被无效。探究原因发现,A公司营业执照地址注册商标后发生了变更,由于不够重视就没有进行商标变更,在这期间该商标被他人提了撤三,因为地址变更,导致国家知识产权局邮寄的文件没有收到,答辩就更不用说了,就这样在不知情的情况下“丢失”了商标......我国《商标法》第四十一条规定:“注册商标变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请。”也就是说商标注册人的名义、地址或其他注册事项发生变更的,应当向商标局申请办理相应变更手续,商标法规定已申请但尚未获准注册的商标,也可向商标局申请变更其申请人名义、地址、代理人,或者删减注册申请中指定商品。但如果要改变注册商标的文字、图形、则应当重新提出商标注册申请,按新申请商标对待,不能称为商标变更。商标不及时变更有哪些风险?1、影响商标续展商标有10年的有效期,如果10年之后你还想要继续使用该商标,就要办理商标续展。办理续展时必须对商标信息进行核对,如果你自行变更了信息没有办理商标变更,就会影响办理商标续展。而且如果你的商标期限越近,办理起来就会更麻烦,处理不好的话商标过期,还可能会别他人抢先注册,最终失去注册商标。2. 影响商标转让、授权同商标续展一样,办理商标转让或商标授权,都是需要进行核对商标信息的,如果信息不一致就会被驳回。企业要在完成商标变更的前提下,才能进行其他手续办理,但是商标变更需要时间,可能会影响转让和授权的进度。3. 商标面临被撤销的风险《商标法》第四十九条第二款规定:注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或个人可以向商标局申请撤销该注册商标。如果商标注册人提供的地址已变更无法接收到通知书或举证期限,企业无法说明商标使用证据,商标局将撤销其注册商标。小编提醒各位申请人,企业发展的同时,千万别忘了商标的管理也要与时俱进哦!拿到商标注册证书仅仅只是商标运营的第一步,对商标的细节管理则决定商标是否能够长久的运营下去。

    知产课堂 2021-06-25
  • 索赔22.7亿!“美摄”诉“抖音”侵权

    北京美摄网络科技有限公司(下称“美摄科技”)微信公众号发布《关于美摄科技正式起诉字节跳动的声明》。声明表示,因侵害计算机软件著作权及侵害技术秘密,美摄科技已向法院正式起诉北京字节跳动科技有限公司、北京微播视界科技有限公司及多个关联公司,要求上述公司立即停止侵权行为、在自有媒体平台全量推送公开道歉,并赔偿经济损失及合理支出共计人民币22.74亿元。美摄科技表示,经众多合作伙伴的提醒,对比发现,自2018年11月1日“抖音”3.0版本至今,其实现视音频编辑处理等功能的相关软件代码,大量抄袭自美摄科技享有著作权的相关美摄软件。另外,通过对比字节跳动旗下的其余6款APP“剪映”、“巨量创意”、“多闪”、“Faceu激萌”、“图虫”、“轻颜相机”,美摄科技发现全部存在代码抄袭痕迹,其中多处函数名一致,甚至将美摄科技拼写错误的函数都原封不动抄袭照搬。企查查显示,美摄科技旗下有19条软件著作权,包括“美映(iOS版)”、“美摄云剪辑”、“美摄转码”等,公司运营有短视频拍摄制作工具“美摄”APP。同时,美摄科技公司可查询到的专利有55件,专利为“一种基于web页面的多媒体编辑方法及装置 ”、“一种消息处理的方法、装置、电子设备及存储介质 ”、“一种视频描述数据生成系统、方法、存储介质及设备 ”等图像、视频处理的相关发明。在声明发出后,有网友在美摄科技公众号评论区表示:“美摄多年深耕视频剪辑、特效处理,没想到被字节给抄了后路…”;还有网友表示“肯定是把人挖走然后代码也带走了,但是要做好持久战,字节跳动不好搞”。美摄科技表示,视音频编辑处理等功能是“抖音”APP最为基础、核心的功能之一,基于该功能,“抖音”等数款APP已经获得了数亿级的用户,下载量高达数十亿次,获得巨大的侵权获利。根据《中华人民共和国著作权法》、《反不正当竞争法》、《计算机软件保护条例》等相关法律、法规的规定,美摄科技已向法院提起诉讼。截止发稿,字节跳动等相关公司并未对此起诉做出回应。据悉,北京美摄网络科技有限公司成立于2014年,是一家专注于视音频领域开发的智能视音频整体解决方案服务商,服务内容包括移动端视音频图像智能处理、识别以及深度学习等,服务领域涵盖移动APP、智能手机、智能硬件、广电及通信运营商等行业客户。企查查显示,美摄科技旗下有多条软件著作权,包括“美映(iOS版)”、“美摄云剪辑”、“美摄转码”等,公司运营有短视频拍摄制作工具“美摄”APP。企查查显示,美摄科技至今共完成5轮融资,投资方包括B站、小米科技、深创投等。

    默认栏目 2021-06-24
  • 商标注册不成功?这几招帮你提高商标注册成功率

    在商标注册过程中,申请人最担心的莫过于商标注册能否成功的问题。商标相同、商标近似、被异议等因素均有可能导致商标注册失败,那么怎样才能提高商标注册成功率呢?下面就和小编一起来看一看吧!1、商标的名称众所周知,一个好的商标名称可能帮助企业扩大知名度和影响力,甚至有可能决定着企业的长远发展。但是,并不是所有的名称都可以作为商标注册的。我国《商标法》规定了不得作为商标使用或注册的标志,企业若是使用了国家名称、国徽、红十字等不得作为商标使用的标志,可是将商品的通用名称、缺乏显著性的名称作为商标注册,那么将无法通过商标局的审查,最终导致企业商标注册失败。2、商标的显著性一个商标必须要具备显著性,商标的显著性是指商标使用的文字、图形或其他构成要素,使得商标可以区别不同生产者或经营者提供的商品或服务。所以为了使商标具有显著性,商标的设计尽量要主题集中,便于识别。因此,企业在选择商标名称的时候,除了考虑到名字好听、好记、便于宣传等影响传播力的因素之外,更要考虑商标是否具有显著性、独创性、近似性等专业题,这样才能顺利通过商标局审查,提高商标注册成功率。3、商标类别要准确商标注册分为45大类别。企业及个人需要尽可能谨慎、准确地选择商品或服务所属的类别,以便明确指定该商标的保护范围。如果申请的类别不对,不仅商标无法起到维护企业和个人合法利益的作用,在商标注册时也有很大可能因此而造成商标近近似,从而导致商标注册失败。4、组合商标分开注册组合商标注册的难度比较大,因为在审查时会将组合商标分开审查,如果组合商标其中一个构成要素造成了相同或相似,那么整个商标都会被驳回,导致商标注册失败。但如果将组合分开注册,商标注册的成功率会大大提高。5、驳回复审及时应对商标被驳回是一件很正常的事情,除了申请人自身的原因,还可能会存在无法避免的原因,比如查询盲期、商标审查的主观性等等,这些都可能会导致商标被驳回。但是商标被驳回不代表没有机会了,可以进行驳回复审,记住,要在收到驳回申请通知书15天内提出驳回复审,可以给商标一次重生的机会。最后,小编建议申请人在注册商标前选择一家靠谱的商标代理机构,多听取专业人士的建议,虽然不能确保商标注册百分百成功,但是能减小盲目性,避免给申请人造成时间和成本的双重损失。

    知产课堂 2021-06-24
  • 如何判定专利侵权

    对于不熟悉知识产权的人来说,常常认为产品相似度高就是专利侵权,实则不然。专利保护范围是以权利要求书记载的内容为标准,而非由其形成的产品确定。产品仅仅是技术方案的一种具体表现形式,不一定能够完全表现专利技术方案的全部内容。发明和实用新型的权利要求书记载的全部技术特征作为一个整体技术方案,以此确定专利权的保护范围。故在判定被控侵权产品是否侵权时,应当将被控侵权物的全部技术特征与专利的技术特征逐一比对,只有当被控侵权产品包含了权利要求书中记载的全部技术特征或与其等同的技术特征,才能认定侵权,否则不构成侵权。一般在进行专利侵权判定时遵循的主要原则:一、全面覆盖原则全面覆盖原则,又称为全部技术特征覆盖原则或字面侵权原则,是专利侵权判定中最基本、最核心的原则,也是首要原则。所谓全面覆盖原则,是指被控侵权物(产品或方法)的技术特征与专利的权利要求所记载的全部技术特征——对应并且相同,则属于专利权的保护范围;或被控侵权物的技术特征在包含专利的权利要求书所记载的全部技术特征的基础上,还增加了一些其他技术特征,亦可认定存在侵权行为。例如,已有一个专利,其权利要求书有ABCD四项技术特征,被控侵权物只要覆盖了ABCD四项全部技术特征,即便还有其他技术特征,也构成侵权;而如果申请的专利仅包含ABC或ABD等技术特征,均不属于侵权,可视作省略要素优化方案,是具有创造性的,不构成侵权。二、等同原则等同原则是指,被控侵权物即使并没有落入专利权利要求的字面描述范围内,但经过分析比对可以认定两者是相等同的技术特征,属于专利权的保护范围。在中国,适用等同原则有两个条件:1.被控侵权物中的技术特征与专利权利要求中的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果;2.技术特征中的等同关系对该领域的普通技术人员来说显而易见,不经过创造性的智力劳动就能够联想到。三、禁止反悔原则禁止反悔原则是指,专利权人如果在专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序等审批过程中,为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限制性修改或解释,则因此而放弃的部分内容不得再纳入专利权的保护范围。禁止反悔原则一般是作为对等同原则起限制作用的规则。防止专利权人为了容易地获得专利权而随意对专利保护范围进行限制性修改或解释,或者在授权之后的侵权诉讼中又试图取消这些限制性修改或解释,以图利用等同原则来覆盖被控侵权物。

    知产课堂 2021-06-23
  • 抖音起诉爱奇艺侵权获赔16万

    日前,北京爱奇艺科技有限公司与北京微播视界科技有限公司不正当竞争纠纷二审民事判决书公布:该判决书显示,上诉人爱奇艺公司诉称,本案不构成商标侵权,爱奇艺公司不应承担高额赔偿责任等。被上诉人微播视界辩称,一审判决事实清楚且判决赔偿金额适当,不同意爱奇艺公司的上诉请求。抖音App是一款音乐创意短视频社交软件,自2016年上线以来,获得了各年龄段人的喜爱。爱奇艺是一款于2010年创立的视频网站,其先后开发了各端的App,也是一款被大家熟知的视频网站。然而,这两款已经各自有一定用户基础的平台最近却闹到了法庭,这到底是怎么回事呢?近日,北京知识产权法院审结了一起涉“抖音”商标的侵害商标权及不正当竞争纠纷二审案件。案情简介案外人北京字节跳动科技有限公司系“抖音”文字商标(以下简称涉案商标)在第9、41、42类商品/服务上的注册人。本案被上诉人北京微播视界科技有限公司(以下简称微播公司)经授权获得涉案商标的使用权。经微播公司取证,在百度网中以“抖音下载”为关键词进行检索,搜索结果第2页第二条链接标题为“短视频_热点段子_不同于爱奇艺视频抖音下载”,并有引导网络用户下载“爱奇艺极速版”App的描述和下载按钮。微播公司据此主张,北京爱奇艺科技有限公司(以下简称爱奇艺公司)在百度搜索中将“抖音下载”设置为推广关键词,在搜索结果链接标题和链接描述中使用含有“抖音”的文字,用于推广其运营的“爱奇艺极速版”App,属于在与涉案商标相同或近似的商品或服务项目上使用与涉案商标相同或近似的标识,违反了我国商标法第五十七条第一款第一、二项的规定,侵害了微播公司享有的涉案商标权。微播公司另主张,上述行为亦违反了我国反不正当竞争法第六条第一项、第二条的规定,构成不正当竞争。一审法院认定爱奇艺公司构成商标侵权,判决爱奇艺公司赔偿微播公司经济损失15万元及合理开支1万元。同时,鉴于涉案行为均已落入商标法的调整范围,故无需再适用反不正当竞争法对其进行评判。爱奇艺公司不服一审判决,认为其行为不构成商标侵权,故上诉至北京知识产权法院。知产法院经审理认为首先,根据在案证据,爱奇艺公司在使用百度搜索引擎服务商的关键词推广服务时,将“抖音下载”设置为关键词,推广其经营的涉案App,使相关公众在百度网中搜索“抖音下载”关键词时,在搜索结果的链接和网页描述中出现“抖音下载”的表述,上述行为性质属于在商业交流和交易过程中将涉案关键词作为商业标识进行使用的商标性使用行为。第二,根据在案证据,涉案链接所指向的下载页面向用户提供软件下载,爱奇艺网站及涉案App提供的服务均包括提供在线视频、录像的功能,涉案关键词“抖音下载”与第9类及第41类上的 “抖音”商标的核定服务项目构成相同服务;爱奇艺公司提供的视频服务与第42类上的 “抖音”商标属于类似服务。第三,涉案关键词“抖音下载”完整包含涉案商标“抖音”,且“下载”不具有显著识别性,因此爱奇艺公司使用“抖音下载”与涉案商标构成近似商标。第四,被诉行为足以导致相关公众误认为爱奇艺公司经营抖音APP、或者与该APP的服务商存在合作关系等,从而产生混淆。综上,被诉行为属于商标性使用行为,涉及在同一或类似商品上使用相同或近似商标,容易造成混淆误认,构成侵害商标权行为,并应承担相应的法律责任。北京知识产权法院最终驳回爱奇艺公司的上诉请求,维持一审判决。

    默认栏目 2021-06-21
  • 图形商标有必要申请版权登记吗?

    说到图形商标注册和版权登记,很多人都觉得,只要成功注册商标就好了,有必要做版权登记吗?那么什么是版权呢?登记版权到底有什么用呢?下面我们就来一起看看。版权在我国又称为著作权,版权登记(著作权登记),是指著作权有关当事人依照法律规定,向登记机关申请,将作品及其权刊登载于登记簿的行为。对于一个企业来说,申请人使用商标时需要做好对商标权的维护,确保自己的商标权稳定。但是仅仅申请了商标,并不能完全确保商标权的稳定性。这是因为,商标的设计过程也是创造性智力劳动的过程,一件被设计好的商标也是《著作权法》意义上的作品,在这种情况下,从商标被设计好的那一刻起,就自然而然地拥有了版权。然而图形商标的商标权和版权是有可能产生冲突的,原因通常是图形商标的版权归属不明。为什么会发生这种情况呢?因为企业在申请商标时要求的是商标权,而并不会自动拥有版权,一旦有人提出图形商标侵犯其著作权(版权)时,商标申请人会因为没给图形做版权登记而陷入被动。而版权可以最大程度的保证商标权的稳定性,在很多商标纠纷案件中,版权都起着决定性的作用,版权作为原始权利的证明文件,还可以把商标权力最大化。仅注册商标不登记版权的法律缺陷:1、仅拥有商标权无法证明原始权利的归属;2、一旦别人将其商标登记版权,会导致商标无效;3、发生商标侵权纠纷时,版权是主张权利的有力证据;4、方便维权时协助司法机关方便、快捷地取证,以便迅速结案;5、不登记版权,无法保证商标权利的稳定;6、商标注册就如盖一座房子,虽拥有居住权,但无法确认是否违章建筑,版权登记就相当于房屋的权属证明,能证明建筑的合法性。版权登记具有四大作用:(1)公信力强,确定其版权归属,化解潜在纠纷,同时有效预防纠纷的发生;(2)有效抗辩和撤销他人恶意申请商标和外观专利;(3)是解决版权纠纷和商标侵权纠纷的重要凭证;(4)作为许可使用和转让版权的法律凭证。所以版权对于一个企业商标品牌来讲,及时登记保护是极其重要的。温馨提醒 :1.假如图形在申请商标注册后,没有及时进行版权登记,就很有可能被别有用心的人进行版权抢注,如果被人抢先一步拿到版权,还反告持有原商标的企业侵犯他的版权,后果不堪设想。2.当商标具有一定的独创性时,建议注册商标的同时进行版权登记,这样能够最大化地保护自己的权益,而且版权登记费用不高、保护范围广!

    知产课堂 2021-06-21